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谈到专利维权,大家能想到哪一些办法和途径呢?大多人想到的有可能是法律途径,即到法院解决。不过众多事情状况下,到法院打官司也并非是唯一的形式,也并非是最好的形式。今天,我们佛山商标注册就聊一聊相关专利维权的路径的问题,比较一下子各个方法的优劣,有帮助于当事人在碰到专利侵权的时刻,挑选和合宜的路径施行维权,尽力照顾自个的合法权利。

一、专利维权的路径: 

1、自行和解:在双边平等协商的基础上,得到和解协议。

2、向专利管理扳机提出请求劝解和处置,有赖行政手眼责令侵权者休止侵权并对其施行责罚。

3、向法院起诉,要求侵权者休止侵权并补偿因侵权导致的经济亏损。 

二、各个路径的比较:

1、自行和解:快速、友善地解决纠葛,可以留下接着合作的空间,节省人的劳力、物力、资力。

2、向专利管理扳机提出请求调解和处置,调停范围涵盖:专利运用费纠葛、专利奖惩费纠纷、专利提出请求权纠葛、专利权属于纠纷、专利合约纠纷、专利侵权纠纷等。益处是手续简单方便、处置快。 

3、向法院起诉:可以管用的打压竞争对手,强化已经领有的市场优势地位,并且还可以从侵权做事的人中获得一笔偿还金。人规定公民和法人财产关系的法律院的判决文书或劝解书具备法律效劳,并由国度强迫力保障其执行。

三、手续和时效: 

1、向专利管理扳机提出请求劝解和处置:不是务必的,当事人可以不经行政调停而直接向人规定公民和法人财产关系的法律院起诉。不过专利管理扳机的表决还要通过公检法检查核对,不服的一方还可以去法院说起行政官司,行政官司还要打两审,跨省执行有一定的困难程度。 

2、向法院起诉:对有关嫌疑侵权方的技术与自个儿的专利技术施行相比较剖析,确认专利侵权是否设立;调查侵权范围或程度,准备状子和有关凭证;到具备统辖权的法院立案;经法庭开庭审查处理,等待法庭的裁定或审理决定发生效力;提出请求强迫执行。官司时效为2年,自专利权人还是厉害关系人获悉还是应当获悉侵权行径之日起计算。

综上,向法院起诉是专利维权的最后的路径。不过假如能够经过自行和解、专利管理扳机劝解和处置能够解决的话,不尽然非要走到法院起诉的这一步。到法院起诉固然可以最后解决问题,不过成本高、代价大,官司有风险,需求谨慎认真思索问题。

一、盲查期:

商标局在收到商标申请人的商标申请书后,会进行录入商标系统,进而在官网上呈现出来供商标申请人查询有无近似。由于商标局每天会受理大量的商标申请,所以数据录入会有一定滞后性,通常会滞后1-3个月,这就是商标盲查期。盲查期内的商标无法通过官网查询得到。但是商标注册遵循“申请在先”原则,所以这个商标盲查期是影响到商标注册成功与否的重要因素。

二、审查标准:

商标最终审核没有量化指标去判定是否近似,商标申请最终都会送交一位审查员来审查,我们无法影响其主观判断。由此产生的问题就是通常商标申请人会认为失败风险很低的商标会被驳回申请。这就需要商标申请人要重视商标查询这个环节,必要时寻求专业的商标代理人和商标代理机构进行鉴定。商标代理人和代理机构常年的商标注册经验会不断总结商标审查员的审核规则,一定程度上能够提升商标注册成功率。

商标注册成功对于一个企业的发展来说是非常重要的,它标志着该企业对该商标有了一定的专有权,能够对属于该商标的产品进行自主设计、研发、生产、销售,这些都是合法的,而所获得的收益也能够更好地推动企业的发展。但是前提是企业需要享有该商标的所有权,如果商标还没有注册成功,那么产品也没有法律保护,如果是同类型的产品的话,还有可能被他人告侵权之罪。

1.专业注册服务 

多数人都知道商标注册是一项专业性很强的工作。由于申请人自己没有专业的商标知识,在商标注册任何环节出现疏漏都会前功尽弃。不仅浪费时间精力,还会痛失商标注册的时机。即使注册成功也不能最大范围保护自己。 

从经济发展角度上看,我国近几年的商标注册申请量连续创世界之最,在商标注册申请数量暴涨的同时,商标注册成功的难度也越来越高,如果是不通过代理商标注册机构以专业的方式进行查询、分析、策划后确定注册方案,而是直接注册的话,商标注册的一次性成功率是非常低的。 

2.综合方面 

商标代理机构不仅仅只是为委托人代理商标注册申请等确权方面的工作,其实更多的工作是在这方面之外的。尤其是随着“商标”被融入“品牌”概念之后,许多商标代理机构中已经出现了多种更具特色的“捆绑”服务项目,这些服务项目对委托人的帮助作用绝对不在传统的商标确权服务之下,有的甚至更为重要。 

由于商标权并非依法自然产生,而是通过法律规定的特殊程序进行申请确权的,在申请确权过程中商标局或商标评审委员会的审查员会根据法律授予的权利和法律依据以自己的分析判断观点作出,如核准、驳回、补正、撤销、不予受理等等审查结论。 

3.商标经验丰富 

商标代理人由于长期接触有关商标方面事务、各种类型的失败和成功案例,在办理商标确权事务方面的积累了大量的综合技巧和实战经验,这些技巧和经验是无数前人用金钱和教训换来的,虽然有些有一定的时效性,但对于办理商标确权事务有着非常大的帮助。例如:判定商标是否可注册和可使用性。 

4.法律知识完善 

商标是知识产权的重要组成部分,但又不同于专利、著作权等其他类别的知识产权,有其独特性。商标法律知识并不是仅仅通过学习《商标法》和《商标法实施条例》就能立即掌握其全部知识的,代理商标注册机构所具有的商标法律专业知识是需要通过对系列商标法律知识的全方位专业学习和实践积累的,是普通律师和法律工作者商标知识所无法相比的。 

商标的显著性,其实就是“区别性”或“识别性”。通俗地说,就是你和别人有差别,你的商标当其使用在商品和服务上之后,可以让消费者将这一商品和服务的提供者与其他同种或者类似商品和服务的提供者区分开来的特性。什么样的商标不可以注册?说的简单一点就是三大原因:近似商标、显著性不强、特定要求不可注册。今天在这儿想和大家重点分享的是关于商标显著性的问题。

作为一个商标代理人给客户说你的商标因为“显著性不强而不可注册”,这么说我觉得是不负责任的。因为客户他不是行业的专业人员,根本就不明白什么是显著性,也不明白为什么商标需要显著性。商标的显著性,其实就是“区别性”或“识别性”。

通俗地说,就是你和别人有差别,你的商标当其使用在商品和服务上之后,可以让消费者将这一商品和服务的提供者与其他同种或者类似商品和服务的提供者区分开来的特性。若是消费者看起来没有差别,那么就可能造成竞争对手侵害到你的品牌甚至市场。故此,注册商标,这个区别性/显著性就必须有。

从上述描述中,我们可以看出,商标的显著性是个相对的概念,它并不是一个标志本身固有的特性,而是和标志本身、使用该标志的商品或服务以及消费者的感知都相关的一个概念个标志的显著性,可以来源于两个方面:第一,来自该标志本身,通常称之为“固有显著性”或者“内在显著性”。

“内在显著性”是指标志本身的构成要素较为独特,或者是其构成要素并不独特,但与其所使用的商品或服务联系起来显得较为独特而带来的显著性,如“康佳”、“搜狐”、“舒肤佳”、“瓢柔”、“苹果”、。第二,来自公众的感知,通常称之为“外在显著性”或者“取得显著性”。是指缺乏固有显著性的标志,经过持续多年的使用,得到公众的认同,从而获得的显著性,又被称为“第二含义”。

比如用于牙膏的“两面针”标志,做知识产权的“”。最后,想要强调的一点就是:已注册的商标也可能丧失,而且因为显著性的丧失带来商标权的不稳定。最常见情况,是一个商标经过一定时间的使用后,被公众认为是某商品的通用名称或者符号。

比如“优盘”商标最初就是朗科公司在计算机存储器等商品上申请注册的商标,但经过一段时间后,无论是同行经营业者还是消费者,都把“优盘”作为存储设备的通用名称使用,已经丧失了区分商品来源的功能。后来,“优盘注册商因不再具有显著性而被撤销。所以企业必须要尽量避免将自己的品牌产品化。


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